«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения». /
Автор: М. В. Моисеев /редактор журнала «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения/
Активная интеграция России в мировую экономику и снижение
протекционистских мер государства порождают жесткую конкуренцию в различных
секторах экономики. Усилия производителей направлены на завоевание новых рынков
сбыта. Однако выйти на рынок еще не значит остаться на нем. Одни из важных
факторов формирования стабильного спроса – подчеркивание достоинств товара и его
индивидуализация. В качестве инструментов достижения данных целей выступают
товарные знаки или знаки обслуживания, которые еще называют брендами. Примерами
успешного использования товарного знака являются такие известные компании, как
Coca-Cola, Bosch, Mercedes и другие. После того как товарный знак становится
узнаваемым, он может самостоятельно использоваться как объект гражданских прав
для извлечения прибыли, что обычно происходит на основании лицензионных
соглашений.
Товарные знаки выполняют еще одну немаловажную функцию – защищают от
подделок. Но для того чтобы брендом не воспользовались конкуренты, его
необходимо зарегистрировать. В статье рассмотрены особенности бухгалтерского
учета и налогообложения операций с товарными знаками.
Товарный знак и нормы гражданско-правового
регулирования
Под товарным знаком и знаком обслуживания (далее – товарный знак) понимаются
обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг (далее – товары) юридических или физических лиц (ст. 1
Федерального закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров»[1](далее – Закон № 3520-1)). В
качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные,
объемные и другие обозначения или их комбинации.
Правовая охрана товарного знака в России осуществляется на основании его
государственной регистрации в установленном порядке. Правообладатель вправе
использовать товарный знак и запретить его применение другим лицам.
Следует отличать товарный знак от фирменного наименования, для правовой
охраны которого не требуется обязательной подачи заявки или регистрации
независимо от того, является ли оно частью товарного знака (ст. 8 «Конвенции
по охране промышленной собственности»[2]).
Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может
быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность
физическое лицо. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство,
которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на него в
отношении товаров, указанных в данном документе (ст. 3 Закона №
3520-1).
Свидетельство на товарный знак выдает федеральный орган исполнительной власти
по интеллектуальной собственности (ст. 15 Закона № 3520-1).
Обратите внимание: регистрация товарного знака действует до
истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 16
Закона № 3520-1).
После того как товарный знак зарегистрирован, у правообладателя возникает
право на распоряжение им. На основании ст. 25, 26 Закона №
3520-1 существуют два способа реализации указанного права: уступка товарного
знака и предоставление лицензии на его использование. Причем договор об уступке
товарного знака и лицензионный договор подлежат обязательной регистрации в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без
нее считаются недействительными (ст. 27 Закона № 3520-1).
Регистрация данных договоров производится в соответствии с приказами
Роспатента №64[3] и 141[4].
Первоначальная оценка товарного знака
В настоящее время бухгалтерский учет нематериальных активов, в том числе
исключительных прав на товарные знаки, регулируется Положением № 34н[5] и ПБУ
14/2000[6]. Причем первый нормативный документ
применяется в части, не противоречащей второму (Письмо МФ РФ от 23.08.01 №
16-00-12/15).
При приеме товарного знака к бухгалтерскому учету его стоимость складывается
из фактических расходов на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ) (п. 6 ПБУ
14/2000).
В целях исчисления прибыли первоначальная стоимость товарного знака
определяется аналогично (п. 3 ст. 257 НК РФ), однако это не означает, что
в целях бухгалтерского учета она всегда равна стоимости при исчислении прибыли.
Различия могут быть в расходах по страхованию, процентах по кредитам и займам,
суммовых и курсовых разницах (в налоговом учете эти расходы не включаются в
первоначальную стоимость (п. 3 ст. 263, пп. 2, 5, 6 п. 1
ст. 265 НК РФ)).
Пример 1.
Организация «Альфа» в январе 2006 г. разработала товарный знак.
Затраты на разработку составили 35 000 руб. В феврале 2006 г. «Альфа» подала заявку
на регистрацию товарного знака. Свидетельство на товарный знак получено в июне
2006 г.,
расходы на его получение составили 25 000 руб.
В бухгалтерском учете будут составлены следующие проводки:
Содержание операции |
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. |
Январь 2006 г. |
Организацией отражены затраты по разработке товарного знака |
08 |
70, 69, 60 |
35 000 |
Февраль – июнь 2006 г. |
Отражены затраты по получению свидетельства на товарный знак |
08 |
70, 69, 60, 68 |
25 000 |
Товарный знак принят организацией к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости |
04 |
08 |
60 000 |
В действительности не все так просто, как в рассмотренном примере. Не
существует единого мнения по вопросу отражения затрат, связанных с международной
регистрацией уже зарегистрированного в России товарного знака. В подобных
ситуациях одни специалисты под нематериальным активом понимают
исключительное право (а не само изображение товарного знака)
(п. 4 ПБУ 14/2000), следовательно, при его международной регистрации
возникает самостоятельный объект учета. Другие утверждают, что указанные затраты
следует признавать расходами по обычным видам деятельности. Именно это мнение
высказал Минфин в Письме от 29.03.05 № 07-05-06/91, подкрепив его
следующими доводами: единицей бухгалтерского учета нематериальных активов
является инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов
считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства,
договора уступки прав и т.п. Основным признаком, по которому один инвентарный
объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной функции
в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использовании
для управленческих нужд организации. При этом стоимость нематериальных активов,
по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Автора статьи объяснения Минфина не убедили. Однако это не значит, что из
указанного письма налогоплательщику нельзя извлечь выгоды, напротив, на
основании его положений можно единовременно списать в расходы затраты по
международной регистрации товарных знаков, не боясь налоговых санкций, поскольку
выполнение письменных разъяснений уполномоченного органа исключает
ответственность лица за налоговые правонарушения (ст. 111 НК РФ).
Использование товарного знака
Зарегистрировав в установленном порядке товарный знак, организация может
приступать к его применению, которое обычно осуществляется двумя способами:
использование для собственных нужд и предоставление прав на использование.
Рассмотрим подробнее каждый из них.
Использование для собственных нужд
При применении товарного знака в производстве продукции, выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд организации его стоимость погашается
посредством начисления амортизации одним из методов, установленных п. 15
ПБУ 14/2000 (линейным, уменьшаемого остатка или списания стоимости
пропорционально объему продукции (работ)). В целях налогообложения прибыли
применяются линейный и нелинейный методы начисления амортизации (п. 1 ст. 259
НК РФ).
Пример 2.
Продолжим условия примера 1. Начисление амортизации как в бухгалтерском,
так и налоговом учете осуществляется линейным способом. Счет 05 «Амортизация
нематериальных активов» по данной группе активов не применяется[7].
В бухгалтерском учете операции по начислению амортизации отражаются таким
образом:
Содержание операции |
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. |
Отражено начисление амортизации
(60 000 руб. / 116 мес.) <*> |
20, 25, 26, 44 |
04 |
517-24 |
В условной оценке учтен товарный знак <**> |
04 |
91-1 |
100 |
<*> Амортизация начисляется с июля 2006 по февраль 2016 года или 116
месяцев.
<**> Проводка составляется после полного списания товарного знака, в
случае продления срока его использования, на основании заявления о продлении
срока действия регистрации товарного знака (п. 2 ст. 16 Закона №
3520-1).
При продлении
срока действия регистрации товарного знака организация обязана уплатить пошлину
в сумме 15 000 руб. (ст. 44 Закона 3520-1, пп. «к» п. 2 Положения
о пошлинах[8]). Иногда налоговые органы
расценивают указанный платеж как стоимость нематериального актива, которая не
подлежит единовременному включению в состав расходов и должна учитываться в
уменьшении налоговой базы в течение срока использования товарного знака в
производстве, но данная позиция не находит поддержки в судебных органах. Так,
ФАС ВВОв Постановлении от 26.11.04 № А11-3274/2004-К2-Е-2706 указал, что
пошлина за продление срока действия регистрации товарного знака является
периодическим платежом, поэтому учитывается в целях налогообложения прибыли в
составе прочих расходов на основании пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ. В
бухгалтерском учете вопросов по поводу данных затрат не возникает – это расходы
будущих периодов (п. 65 Положения № 34н), которые должны учитываться в
течение 10 лет – нового срока действия правовой охраны товарного знака.
Пример 3.
Организация «Гамма» обладает исключительными правами на товарный знак.
Срок действия его правовой охраны заканчивается 01.07.06. В апреле
2006 г.
«Гамма» уплачивает пошлину в сумме 15 000 руб. и подает заявление о
продлении срока действия регистрации товарного знака. Ежемесячная норма
амортизации, списываемая линейным способом и отражаемая на счете 05, составляет
300 руб. В целях обложения налогом на прибыль расходы по уплаченной пошлине
списаны единовременно.
В бухгалтерском учете будут составлены следующие проводки:
Содержание операции |
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. |
Апрель 2006 г. |
Отражено перечисление пошлины |
76 |
51 |
15 000 |
Отражено начисление амортизации |
20, 25, 26, 44 |
05 |
300 |
Май, июнь 2006 г. |
Отражено начисление амортизации |
20, 25, 26, 44 |
05 |
300 |
Июнь 2006 г. |
Отражено начисление амортизации |
20, 25, 26, 44 |
05 |
300 |
Сумма пошлины отражена в составе расходов будущих периодов |
97 |
76 |
15 000 |
Списана соответствующая часть расходов будущих периодов
(15 000 руб. / 10 лет / 12 мес.) |
20, 25, 26, 44 |
97 |
125 |
Отражено отложенное налоговое обязательство
((15 000 - 125) руб. х 24/100) <*> |
68 |
77 |
3 570 |
<*> Данная проводка составлена в связи с тем, что в налоговом учете
расходы списаны единовременно, а в бухгалтерском они будут списываться в течение
10 лет, следовательно, согласно п. 15 ПБУ 18/02[9] образовалось отложенное налоговое
обязательство.
Данный подход не является единственно возможным. В соответствии с п. 1 ст.
272 НК РФ расходы признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и (или) иной формы их оплаты. Следовательно, организация в целях
исчисления прибыли вправе учитывать расходы в том же порядке, что и в
бухгалтерском учете, естественно, в этом случае нет необходимости применять
ПБУ 18/02.
Предоставление товарного знака в
пользование
Мы уже упоминали о лицензионном договоре, платежи по которому делятся на
паушальные (разовые) и роялти (периодические). Однако это не единственный способ
передачи прав на использование товарного знака. Существует еще передача прав
пользования товарным знаком в составе комплекса прав по договору
коммерческой концессии (договор франчайзинга) (гл. 54 ГК РФ). Но для
бухгалтерского учета и налогообложения данное разделение не имеет существенного
значения.
Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением права на
использование нематериальных активов, регулируется п. 24 – 26 ПБУ
14/2000. На страницах журнала уже освещался вопрос предоставления в
пользование НМА[10], поэтому мы не будем на этом
останавливаться и перейдем к налогообложению.
Налог на добавленную стоимость. В соответствии с пп. 1 п. 1
ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС признается реализация товаров (работ,
услуг) на территории РФ. Если обе стороны договора на использование товарного
знака – российские организации, то обложение НДС не вызывает особых трудностей,
так как для целей налогообложения подобные взаимоотношения считаются реализацией
услуг. Однако часто предоставление права пользования товарным знаком происходит
с участием иностранного партнера. Для того чтобы наиболее полно рассмотреть
операции по использованию товарных знаков в этом случае, напомним некоторые
нормы налогового законодательства.
При определении места реализации работ (услуг) в целях исчисления НДС следует
руководствоваться пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, согласно которому при
передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских или иных
аналогичных прав местом осуществления деятельности покупателя считается
территория Российской Федерации в случае фактического присутствия покупателя
работ (услуг), указанных в настоящем подпункте, на территории Российской
Федерации на основе государственной регистрации организации или индивидуального
предпринимателя.
Если с 01.01.06 ситуация с обложением НДС лицензионных выплат не вызывает
особых сложностей, то до этой даты ясности в данном вопросе нет. Поэтому
вернемся к предыдущей редакции закона, тем более что эта норма будет актуальна
еще не один год[11]. До указанной даты в абз. 3 пп.
4 п. 1 ст. 148 НК РФ речь шла о передаче в собственность или переуступке
патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных
прав. Собственно, сложность заключалась в неоднозначности формулировки
закона, которая породила различные подходы к обложению НДС при передаче прав по
исключительной лицензии даже среди контролирующих органов. Так, например, МНС РФ
в Письме от 17.05.04 № 03-1-08/1222/17 разъясняет: если заключаются
договоры, предусматривающие право использования объектов интеллектуальной
собственности, по условиям которых обладатель права остается прежним, но он
разрешает их использование другому лицу в тех или иных пределах,
отчуждения права (передачи в собственность, переуступки) не происходит. …при
реализации иностранным лицензиаром (не состоящим на учете в качестве
налогоплательщика в налоговых органах Российской Федерации) услуг по
представлению прав на использование объектов интеллектуальной собственности без
отчуждения прав (передачи в собственность, переуступки), местом осуществления
его деятельности, а, следовательно, и местом реализации данных услуг территория
Российской Федерации не является. В этом случае реализация указанных услуг не
подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской
Федерации.
Минфин придерживался менее приемлемой для налогоплательщика позиции, которая
изложена в Письме от 11.05.05 № 03-04-08/116: исключительная лицензия
предусматривает отчуждение у лицензиара права на использование объекта
лицензионного договора в части передаваемой лицензиату, то есть право
собственности на объект лицензионного договора в пределах, определенных
данным договором, переходит от лицензиара к лицензиату. При этом
финансисты утверждают, что в Письме № 03-1-08/1222/17 разъясняется
порядок приобретения неисключительных прав (видимо, Минфин не убедила фраза из
письма МНС: использования в тех или иных пределах, которая
позволяют говорить о любых лицензиях (исключительных и неисключительных)).
Со временем Минфин не изменил свою точку зрения и в Письме от 18.01.06 №
03-04-08/12 настаивает на уплате НДС в аналогичной ситуации.
Автору ближе позиция, изложенная МНС, и дело не только в естественном и
понятном желании налогоплательщика исполнять как можно меньше налоговых
обязанностей, но и в подходе, предложенном Минфином. Дело в том, что под
передачей в собственность или переуступкой понимается прекращение права
собственности у одного собственника и возникновение его у другого, чего нельзя
сказать о правоотношениях между лицензиаром и лицензиатом. Используя подход
Минфина, при переходе права собственности на объект лицензионного договора мы
перемещаемся в плоскость нематериальных активов. Но в гражданском
законодательстве право пользования не признается объектом интеллектуальной
собственности. Более того, как говорилось выше, нематериальным активом
признается исключительное право на товарный знак. Таким образом, по мнению
автора, позиция Минфина, изложенная в Письме № 03-04-08/116,
необоснованна. В качестве косвенного подтверждения этому можно привести
Постановление ФАС ЗСО от 11.05.06 № А67-9762/05, в котором арбитры
признали несостоятельными доводы налоговой инспекции о том, что приобретение
исключительных прав по лицензионному договору приравнивается к приобретению
нематериального актива.
Но вернемся в настоящее время и продолжим рассматривать обложение НДС
операций по передаче иностранным партнером российской организации права
пользования товарным знаком. В соответствии со ст. 161 НК РФ при
приобретении российскими организациями на территории РФ работ, услуг у
иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве
налогоплательщиков, НДС в российский бюджет уплачивается организациями –
покупателями услуг, исполняющими обязанности налоговых агентов. Причем налог,
удержанный с иностранца, перечисляется в бюджет одновременно с перечислением
денег контрагенту (п. 4 ст. 174 НК РФ).
Иногда лицензиат при выплате лицензионных платежей уплачивает всю сумму, без
удержания из нее НДС. В таких случаях, по мнению Минфина, уплаченный НДС следует
отнести к прочим расходам на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ
(Письмо МФ РФ от 19.05.06 № 03-03-04/1/144). Однако данный подход не
является единственно возможным, например, ФАС ВВО в Постановлении от 05.09.05
№ А29-276/2005а пришел к выводу, что НДС, уплаченный за счет собственных
средств, может быть принят к вычету.
В случае передачи права пользования на товарный знак российской организацией
иностранному партнеру объекта обложения НДС не возникает (пп. 4 п. 1.1 ст.
148 НК РФ).
Налог на прибыль. Обычно предоставление товарного знака не
является видом деятельности организации. В таком случае платежи по лицензионным
договорам включаются в состав внереализационных доходов в соответствии с п. 5
ст. 250 НК РФ. Порядок признания доходов зависит от того, срочный или
бессрочный этот договор, от характера платежа (паушальный, роялти), от метода
признания доходов и расходов (начисления, кассовый).
Если лицензиар определяет доходы и расходы методом начисления, то в силу
пп. 3 п. 4 ст. 271 НК РФ полученное вознаграждение за право пользования
товарным знаком признается в момент осуществления расчетов, согласно условиям
заключенных договоров, или предъявления налогоплательщику документов, служащих
основанием для расчетов, либо в последний день отчетного (налогового) периода.
Если используется кассовый метод, то на основании п. 2 ст. 273 НК РФ
вознаграждение признается на день поступления средств на счета в банках и
(или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных
прав, а также погашения задолженности перед налогоплательщиком иным способом.
Все это справедливо для роялти.
При применении метода начисления паушальный платеж признается в налоговом
учете в следующем порядке: если срок действия договора не определен, то он
относится на расходы в момент предоставления в пользование, если определен –
доходы признаются равномерно в течение срока действия договора (п. 2 ст. 271
НК РФ).
Порядок признания расходов в связи с приобретением права пользования товарным
знаком аналогичен порядку признания доходов. В Письме МФ РФ от 25.05.05 №
03-03-01-04/2/97 разъясняется, что в соответствии с пп. 37 п. 1 ст. 264
НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, в
частности, относятся периодические (текущие) платежи за пользование правами на
товарный знак: согласно ст. 272 НК РФ при признании расходов по методу
начисления фиксированный разовый платеж за право пользования товарным знаком
равномерно включается в состав прочих расходов в течение срока использования
указанного права, который указан в лицензионном договоре (договоре коммерческой
концессии).
Прекращение исключительных прав на товарный знак
В соответствии со ст. 25 Закона № 3520-1 исключительное
право на товарный знак может быть передано правообладателем другому юридическому
лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу по
договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке
товарного знака). В результате исполнения такого договора все исключительные
права на объект интеллектуальной собственности переходят к новому собственнику,
следовательно, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете нужно отразить
выбытие НМА.
В бухгалтерской
литературе к вопросам налогообложения прибыли при выбытии НМА нет единого
подхода. Одни специалисты считают, что в качестве расхода можно учитывать
остаточную стоимость нематериального актива, исчисленную по правилам определения
остаточной стоимости основных средств (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ). Другие
утверждают, что поскольку прямой нормы об остаточной стоимости нематериального
актива НК РФ не содержит, уменьшать налоговую базу на остаточную стоимость
нематериального актива нельзя, а при реализации организация вправе уменьшить
доходы на цену приобретения актива (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ).
Автор придерживается первой точки зрения, поскольку в соответствии с пп. 1
п. 1 ст. 268 НК РФ при реализации амортизируемого имущества
налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на остаточную
стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с
п. 1 ст. 257 НК РФ. Очевидно внутреннее противоречие указанной нормы:
товарный знак является НМА и включается в состав амортизируемого имущества
(п. 1 ст. 256 НК РФ). Однако в п. 1 ст. 257 НК РФ говорится только
об амортизации основных средств.
Данный факт в силу п. 7 ст. 3 НК РФ не может препятствовать учету в
составе расходов остаточной стоимости НМА. Довод о том, что поскольку понятие
остаточной стоимости НМА законодательно не урегулировано, применять пп. 1 п.
1 ст. 268 НК РФ нельзя,необоснован. Согласно п. 1 ст. 11 НК РФ
институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей
законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе,
применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях
законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Следуя
этому подходу, обратимся к п. 57 Положения № 34н, в соответствии с
которым нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по
остаточной стоимости, т.е. по фактическим затратам на приобретение, изготовление
и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию
в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.
Несостоятельность второй точки зрения можно подтвердить цитатой из п. 5
ст. 252 НК РФ: в целях настоящей главы суммы, отраженные в составе
расходов налогоплательщиков, не подлежат повторному включению в состав его
расходов. То есть, списывая в расходы цену приобретения актива, мы второй
раз учтем в расходах сумму начисленной амортизации (конечно, если она ранее была
начислена).
Пример 4.
Организация «Бета» обладала исключительными правами на товарный знак. В
марте 2006
г. она заключила договор уступки товарного знака. Согласно
договору «Бета» должна получить 70 000 руб. (без учета НДС). В июле данный
договор был надлежащим образом зарегистрирован. Как в бухгалтерском, так и в
налоговом учете первоначальная стоимость товарного знака составляла 45 000
руб., на момент регистрации на счете 05 накоплена амортизация в сумме
15 000 руб.
В бухгалтерском учете выбытие НМА отражается проводками:
Содержание операции |
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. |
Списана стоимость выбывающего НМА |
04 <*> |
04 |
45 000 |
Списана амортизация НМА |
05 |
04 <*> |
15 000 |
Признан доход от уступки товарного знака |
76 |
91-1 |
82 600 |
Остаточная стоимость выбывающего актива отражена по окончании процедуры
выбытия НМА по причине уступки товарного знака сделана запись на |
91-2 |
04 <*> |
30 000 |
Начислен НДС со стоимости выбывающего НМА
(70 000 руб. х18%) |
91-3 <**> |
68 |
12 600 |
Отражено поступление средств за товарный знак |
51 |
76 |
82 600 |
<*> Субсчет «Выбытие НМА».
<**> Субсчет НДС.
В заключение
обратим внимание на такое основание списания НМА, как досрочное прекращение
правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака. Согласно п. 3 ст.
22 Закона № 3520-1 правовая охрана товарного знака может быть
прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с
неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его
регистрации. В этом случае налогоплательщику едва ли удастся доказать
экономическую обоснованность произведенных затрат и, следовательно, уменьшить
налоговую базу по налогу на прибыль (п. 49 ст. 270 НК РФ).